證據(jù)展示制度在普通程序簡化審中的方法
證據(jù)展示制度在普通程序簡化審中的方法
[提要]
本文借鑒英美法系證據(jù)展示制度及法學(xué)界關(guān)于建立我國刑事訴訟證據(jù)展示制度的構(gòu)想,立足于司法實踐,在不突破現(xiàn)行法律的前提下,探討證據(jù)展示在普通程序簡化審中的意義、可行性及具體操作規(guī)程,以求推動普通程序簡化審方式健康發(fā)展,并為證據(jù)展示制度的理論研究提供實證機會,證據(jù)展示制度在普通程序簡化審中的運用。
一、引言
證據(jù)展示(Discovery或Disclosure)一詞來源于英美法系,又常被譯為證據(jù)開示、證據(jù)公開等。按照《布萊克法律辭典》的解釋,證據(jù)展示是一種審判前的程序和機制,用于訴訟一方從另一方獲得與案件有關(guān)的事實情況和其它信息。刑事訴訟中的證據(jù)展示實際上指的是庭審前控辯雙方相互交換、知悉所涉案件的證據(jù)及相關(guān)信息的制度。
1998年以來,我國法學(xué)界有人主張引進證據(jù)展示制度,初衷在于解決刑訴法修訂后辯護人因原有的閱卷權(quán)萎縮,難以在庭審中與檢控方充分、有效對抗的問題,繼而對證據(jù)展示制度在保護被告人合法權(quán)益,發(fā)現(xiàn)案件事實,提高審判質(zhì)量及節(jié)約訴訟成本,提高訴訟效率方面的積極意義進行研討,主張引進建立中國化的證據(jù)展示制度。法學(xué)界是把證據(jù)展示制度作為一項全局性的、獨立的訴訟制度改革來研究的,主張控辯雙方證據(jù)全面展示,這與刑訴法第三十六條關(guān)于辯護人只有對檢控方部分證據(jù)享有庭前知情權(quán)的規(guī)定相沖突,其主張的證據(jù)展示適用于所有案件(無論案件難易、被告人是否認罪)又會給司法實踐帶來諸多可預(yù)見的弊端,因而,法學(xué)界的主張雖基本形成共識,但目前仍尚處于理論探索層面。
當前,對普通程序簡化審方式的實踐探索正在司法界嘗試展開。簡化審方式在降低訴訟成本、提高訴訟效率方面的巨大的積極意義已充分顯露。
值得重視的是,公正與效率常常既相聯(lián)又互斥,簡化審方式本身也隱含有引發(fā)不公正的因素。簡化審方式的通行做法是對事實清楚、被告人認罪的案件,庭審中在查明訴訟參與人身份、宣讀起訴書、訊問被告人、示證質(zhì)證和法庭辯論諸環(huán)節(jié)予以簡化。其中,由于簡化庭審中示證環(huán)節(jié),被告人及辯護人對檢控方證據(jù)尤其是證據(jù)中包含的具體細節(jié)缺乏全面的了解,難以開展有效的質(zhì)證,不利于被告人、辯護人辯護權(quán)利的行使,也使法官當庭形成的對案件事實的認定失之粗疏,法學(xué)論文《證據(jù)展示制度在普通程序簡化審中的運用》。如果當庭宣判(實務(wù)界多主張采簡化審方式審理的案件力求當庭宣判),則裁判的公正性、尤其是量刑的.適當性會受到影響,設(shè)若不當庭宣判,而由法官在閱卷后定期宣判,則又與簡化審方式提高效率的目的不符。興利與除弊是一項成功的改革不可或缺的兩翼,故而,有必要為簡化審方式設(shè)定一個相應(yīng)的能夠防止以上弊端的配套措施。切實可行的做法就是借鑒英美法系證據(jù)展示制度的成熟經(jīng)驗,吸收法學(xué)界的理論研究成果,在不突破現(xiàn)行法律規(guī)定的前提下,對我國現(xiàn)行法律和司法解釋中包含有證據(jù)展示意蘊的規(guī)定加以擴展和具體化,構(gòu)建一套適用于簡化審方式的狹義的證據(jù)展示制度。狹義的證據(jù)展示制度的構(gòu)建既關(guān)系到普通程序簡化審方式的成敗,也為廣義的證據(jù)展示制度研究提供了一個實證機會。
二、簡化審方式中證據(jù)展示的主體
(一)證據(jù)展示的責(zé)任主體在英美兩國都經(jīng)歷了一個由單向展示(檢控方向辯護方展示證據(jù))到雙向展示(控辯雙方相互向?qū)Ψ秸故咀C據(jù))的演化過程。采用準當事人主義訴訟模式的日本和意大利在證據(jù)展示上亦堅持對等互惠的原則,實行控辯雙方雙向證據(jù)展示。
。ǘ┰谖覈勒招淘V法的規(guī)定,自人民檢察院審查起訴之日起,辯護人可以查閱、摘抄、復(fù)制案件的訴訟文書、技術(shù)性鑒定材料,自人民法院受理案件之日起,可以查閱、摘抄、復(fù)制本案所指控的犯罪事實的材料。據(jù)此,可以認為檢控方是當然的證據(jù)展示主體。
。ㄈ╆P(guān)于辯方(被告人和辯護人)是否負有向控
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